Понятие, задачи, функции, принципы и система уголовного права

Методология науки уголовного права

Методология любой науки является частным случаем гносеологии – общей теории познания. А это значит, что методы науки уголовного права несут в себе как родовые черты гносеологии, так и специфические, присущие конкретной отрасли знаний признаки. Отсюда следует, что методы науки уголовного права подразделяются на две большие группы – общенаучные и частно-научные. Общенаучные методы – это универсальные пути исследования закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления. Основным общенаучным методом современной науки (в том числе и уголовного права) является диалектический метод, который предполагает изучение любого явления в развитии и связи с другими явлениями. Этот фундаментальный метод освобождает исследователя от односторонних выводов при оценке того или иного факта действительности. Применение этого метода при проведении исследования в уголовном праве заключается в том, что ученый рассматривает тот или иной вид преступления как частный случай человеческого поведения, который находится во взаимосвязи с другими социальными факторами. К общенаучным методам относятся также методы анализа, синтеза, наблюдения, сравнения и т. д.

Частно-научные методы – это пути изучения предмета науки уголовного права, позволяющие рассмотреть проблему исследования всесторонне и комплексно.

Наиболее распространенными в науке уголовного права являются социологические и логико-догматические методы. К социологическим относятся анкетирование, опрос экспертов, интервьюирование, контент-анализ. Методика социологических исследований в уголовном праве имеет свои очерченные пределы и должна соответствовать определенным требованиям.

Логико-догматические методы включают в себя исторический, логико-юридический и сравнительно-правовой метод. Исторический метод исследования предполагает изучение уголовно-правовой нормы и практики ее применения в различные исторические периоды. Логико-юридический метод заключается в доктринальном толковании тех или иных признаков уголовно-правовой нормы. Метод сравнительного правоведения заключается в составлении таблиц уголовно-правовых норм, на основе которых исследователь путем сравнения устанавливает их общие и отличительные признаки.

Система науки уголовного права в целом делится на следующие подотрасли знаний: история уголовного права; проблемы Общей части уголовного права; Особенная часть уголовного права, предполагающая исследование вопросов, касающихся конкретных составов преступлений (квалификация) и эффективности установленных за их совершение наказаний; уголовное законодательство зарубежных государств, практика его применения и достижений зарубежных ученых; международное уголовное право.

Общественное значение уголовного права

Своевременное выявление и раскрытие преступлений помогает влиять на общество. Значение уголовного права для общества – это, в первую, очередь регулирование поведения, воспитание и предупреждение, а также охрана граждан.

Знание того, какие действия считаются уголовно наказуемыми, помогают людям строить свои взаимоотношения таким образом, чтобы не нарушать указанные в законах запреты и выполнять обязанности. Предупредительное значение уголовного права заключается в максимальном информировании общества о том, какое поведение может повлечь за собой уголовную ответственность.

Значение уголовного права в воспитании законопослушного гражданина также связано со своевременным знакомством человека с тем, какие действия считаются незаконными и несут опасность.

Значение уголовного права для охраны самых важных государственных и общественных ценностей также стоит учитывать. Некоторые функции государство или человек выполняет на должном уровне во многом благодаря тому, что закон обеспечивает безопасность этих действий.

Понятие науки уголовного права и ее предмет

Наука уголовного права занимает важное место в системе юридического знания. Это объясняется значимостью самой отрасли права, которая устанавливает преступность деяний и их наказуемость

Человечество за весь период развития цивилизации накопило большой опыт практической деятельности во всех сферах жизни – производстве предметов потребления, различных машин и механизмов, государственном устройстве и т. д. Однако этот опыт не лежит мертвым грузом в прошлом – он изучается и обобщается. Одним из видов деятельности человека является наука. Это особый вид деятельности, который отличается, скажем, от производства, художественного или музыкального искусства. Это отличие заключается в том, что если некоторые знания невозможно использовать на практике сегодня, то они будут задействованы в практической деятельности через 10 и более лет.

Другое отличие заключается в том, что этой сферой деятельности занимаются люди, которые имеют специальную подготовку, специальные знания и умения по проведению научных изысканий. Подготовить такого специалиста – гораздо более сложная и дорогостоящая задача, чем, скажем, подготовить рабочего, повара и даже программиста.

Наука как система идей, представлений о роли права в борьбе с преступностью являет собой изменчивую систему, поскольку изменчива сама социальная материя, а значит, изменчиво и общество, и основные его институты «право, государство, режим власти».

Наука уголовного права имеет свою историю, в которой были и славные, и трагические страницы. В истории науки уголовного права были периоды, когда ученых-криминалистов разделяли, прежде всего, не по принципу различных подходов и доктрин, а по классовым позициям.

Предмет науки уголовного права является сложным образованием, он имеет два структурных уровня: социологический и юридико-догматический.

К социологическому уровню относятся, прежде всего, закономерности и тенденции развития уголовного законодательства, его социальная обусловленность и эффективность. Здесь уголовное право тесно смыкается с криминологией.

К юридико-догматическому уровню предмета науки уголовного права следует отнести весь механизм уголовно-правового регулирования, куда включаются все нормы уголовного права, уголовно-правовые отношения, правотворческая и правоприменительная деятельность. Предмет науки включает в себя также историю науки уголовного права и уголовное законодательство зарубежных государств. Установление предмета позволяет нам дать развернутое определение науки уголовного права.

Наука уголовного права – это отрасль юридической науки, изучающая нормы уголовного права; уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с совершением отдельными лицами преступлений; привлечение их к уголовной ответственности; назначение наказания и иных мер уголовно-правового характера, а также социальную обусловленность и эффективность применения уголовно-правовых норм.

Предметом науки уголовного права являются российское и зарубежное уголовное законодательство, история развития уголовно-правовой мысли и уголовно-правовых институтов, правоприменительная деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Поэтому предмет науки уголовного права значительно шире предмета уголовного права как системы уголовного законодательства.

Следующим важнейшим вопросом является определение специфики того инструментария, который использует наука уголовного права при изучении своего предмета.

Принцип справедливости

Его закон связывает с индивидуализированием уголовной ответственности и наказания, которое должно быть соизмеримо со степенью тяжести совершенного преступления. Данный процесс возлагается на органы юстиции. В первую очередь на лиц, которые осуществляют предварительное расследование, сбор данных о личности преступника. Справедливость – еще один принцип уголовного права, который состоит в объективности и полноте досудебного и судебного исследования всех обстоятельств, включенных в состав предмета доказывания по уголовным делам. Он также предусматривает аргументированный отбор криминализируемых и декриминализируемых деяний, оптимизацию размеров и видов санкций в конкретных составах, совершенствование основ назначения наказания и каких-либо иных уголовно-правовых мер. Значение принципов уголовного права (в том числе и принципа справедливости) состоит в формировании процессуального механизма, который позволит предотвращать и устранять нарушение прав потерпевшего и виновного лица.

Методы уголовно-процессуального права

Методы науки уголовного судопроизводства:

  1. фор­мально-юридический (специально-юридический);
  2. исторический;
  3. сравнительно-правовой;
  4. социологический.

Все методы науки подразделяются на философские, общенаучные и частнонаучные.

Формально-юридический метод выражается в грамматиче­ском, логическом и систематическом исследовании норм уго­ловно-процессуального права.

Исторический метод исследования, позволяет выявить моде­ли и присущие им формы уголовного судопроизводства. Этот метод выявляет сущность тех или иных изменений процессу­альных норм, путем сравнения их с нормами предшествующего законодательства и тем самым способствует теоретическому анализу происшедших изменений в уголовно-процессуальном регулировании. Такого рода исследования способствуют совер­шенствованию правоприменительной практики, а также даль­нейшему совершенствованию законодательства.

Сравнительно-правовой метод используется при изучении и сопоставлении правовых институтов и норм, действующих в различных государствах. Это дает возможность выявить общую природу отдельных правовых институтов и различия в их право­вом регулировании, недостатки правового регулирования или, наоборот, наиболее удачное регламентирование того или иного правового института, стадий судопроизводства, полномочий ор­ганов и должностных лиц и гарантий прав участников процесса.

Конкретно-социологические методы направлены на изуче­ние «права в действии». Это достигается путем проведения оп­росов, анкетирования, статистических исследований и др., что дает возможность выявить связь действия уголовно-процессу­альных норм (их нарушений) с другими социальными явления­ми, а также правосознанием правоприменителя, его установка­ми, нравственными качествами и др.

Общенаучные методы одинаковы для научного исследования во всех отраслях права и достаточно подробно рассмотрены в курсе те­ории права. Куда более важную роль занимают частнонаучные ме­тоды познания, характерные для науки уголовного процесса. К та­ким методам, в частности, относятся специально-юридический, сравнительно-правовой, исторический, социологический.

Понятие, значение и структура уголовного закона Российской Федерации

1. Уголовный закон является важнейшей предпосылкой обеспечения эффективной борьбы с преступностью. Чем более полно он учитывает реальные условия жизни общества, состояние преступности, тем успешнее реализуются его функции (регулятивная, предупредительная, воспитательная). Уголовный закон обладает следующими признаками: а) уголовный закон — это правовой акт, принимаемый представительным и законодательным органом Российской Федерации — Федеральным Собранием и подписываемый Президентом; б) уголовный закон обладает высшей юридической силой на территории России. Иные правовые акты по отдельным вопросам уголовно-правового регулирования могут быть приняты только на основе и в соответствии с уголовным законом (например, акт об амнистии). В ст. 1 УК специально указано, что новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс; в) уголовный закон основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права (ч. 2 ст. 1 УК); г) уголовный закон призван решать специфические задачи охраны общественных отношений от преступных посягательств.

2. Уголовный закон является единственным источником российского уголовного права. Только в нем содержатся уголовно-правовые нормы. Не являются источниками уголовного права акты, в которых дается обязательное толкование уголовного закона. Руководящие разъяснения Верховного Суда РФ, постановления Конституционного Суда РФ также не создают новых уголовно-правовых норм, они лишь разъясняют уже существующие в законе.

Своеобразным источником российского уголовного права являются и соответствующие нормы международного права, ратифицированные нашим парламентом (см. ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). И если российские уголовно-правовые нормы противоречат этим международным нормам, то они должны быть приведены в соответствие с последними.

3. Отличительной чертой уголовного законодательства является его полная кодификация, т.е. все уголовно-правовые нормы «уложены» в 362 статьи УК. Естественно, что для более рационального применения эта систематизированная совокупность норм должна иметь четкую структуру. Структура уголовного закона соответствует структуре УК РФ: Общая часть и Особенная часть -> разделы —> главы —> статьи —> части —> пункты. Подобное построение уголовного закона позволяет быстро и правильно определить норму, в соответствии с которой лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Например, убийство из корыстных побуждений: часть Особенная, раздел VII, глава 16, статья 105, часть вторая, пункт «з».

В теории уголовного права выделяют два структурных элемента уголовно-правовой нормы — диспозиция и санкция. Но это относится только к нормам Особенной части, нормы Общей части санкций не имеют.

Диспозиция — это часть нормы, в которой описаны признаки преступного деяния. Они бывают четырех видов: простые, описательные, ссылочные, бланкетные. Простая диспозиция лишь называет преступление, например ч. 1 ст. 126 УК РФ — «похищение человека». Описательная диспозиция, называя преступление, раскрывает и основные его признаки, например ст. 205 УК — «терроризм». Ссылочная диспозиция применяется законодателем для того, чтобы избежать повторений. Поэтому она отсылает нас к другим нормам, где уже описаны соответствующие признаки. Например, в диспозиции ч. 1 ст. 112 УК говорится: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 настоящего Кодекса…». Бланкетная диспозиция отсылает нас к иным правовым актам, например ст. 264 УК — «Нарушение правил до-, рожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Санкция — это часть нормы, где определяется вид и пределы наказания. УК РФ содержит два вида санкций: относительно определенные и альтернативные. Относительно определенные санкции устанавливают минимальный и максимальный пределы наказания. Например, санкцией ч. 1 ст. 105 УК за убийство предусмотрено лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Иногда в санкции указан лишь максимальный предел, тогда низшим считается тот, который указан в Общей части (например, лишение свободы — шесть месяцев).

Альтернативная санкция предусматривает несколько видов наказания (например, штраф или лишение свободы).

Понятие, задачи и принципы уголовного права

Уголовное право – отрасль публичного права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением наиболее опасного вида правонарушения – преступления . Уголовное право представляет совокупность правовых норм, устанавливающих основания и принципы уголовной ответственности, определяющих, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливающих виды наказаний и иные меры уголовно правового характера за совершение преступлений. Кроме того нормы уголовного права определяют основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания за преступления.

В качестве субъектов данных правоотношений выступают:

  • государство, его правоохранительные органы, прежде всего суд, который наделен полномочиями в области назначения уголовной ответственности и решения которого являются обязательными для других участников отношений;
  • лицо, совершившее преступное деяние, которое обязано претерпеть неблагоприятные для виновного последствия, которые порождены фактом совершения им преступления.

Таким образом, отношения участников уголовных правоотношений основаны на принципе императивного подчинения: один субъект подчиняется другому.

К числу основных задач уголовного права относят:

  • охрана от преступных посягательств на такие наиболее значимые социальные ценности, как права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, благоприятная окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации;
  • обеспечение мира и безопасности человечества, чему посвящен ХП раздел УК РФ, статьи которого предусматривают ответственность за такие преступления, как реабилитация нацизма, геноцид, экоцид и т. д.;
  • предупреждение преступлений как осужденным лицом (частная превенция), так и иными лицами (общая превенция).

Согласно Уголовному Кодексу РФ (УК РФ) основными принципами уголовного права являются следующие:

  • принцип законности, который заключается в том, что единственным источником права, определяющим преступность и наказуемость деяния, а также иные уголовно правовые последствия, является УК РФ. Согласно российскому уголовному законодательству, применение уголовного закона по аналогии не допускается, т. е. нельзя применять уголовную норму к схожему случаю, который не полностью совпадает по признакам преступления;
  • принцип равенства граждан перед законом, который означает независимость уголовной ответственности от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
  • принцип вины, который определяет установленную вину лица как необходимое условие его ответственности. Также этот принцип связан с понятием объективного вменения, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается;
  • принцип справедливости означает необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, а также обстоятельствам его совершения и личности виновного;
  • принцип гуманизма касается предназначения наказания: его целью не может быть причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства виновного лица.

Предмет уголовного права как науки

Предмет и метод уголовного права входят в состав законодательства и определяют практику его применения. Наука базируется на изучении двух основных институтов – наказания и преступления.

Задачами науки уголовного права будет считаться изучение всей совокупности экономических и социальных явлений, а также их взаимосвязь с развитием уголовного законодательства в целом. Сюда же можно отнести выявление закономерностей, тенденций и сущности совершенствования законодательства, а также формирование общих теоретических положений, которые призваны способствовать правильному применению и усвоению норм права.

Предметом науки считается полное изучение законодательства, правоприменительной и правотворческой практики, принципов и оснований уголовной ответственности.

Исходя из вышеперечисленного, нужно отметить, что уголовное право в виде науки представляет определённую систему взглядов и представлений об особенностях, а также сущности уголовного законодательства, его закономерности развития и социальной направленности.

Источники уголовно-исполнительного права

Согласно ст. 71-72 Конституции РФ уголовно-исполнительное законодательство (как и все законодательство в сфере воздействия на преступность) находится в ведении Российской Федерации.

А это означает, что постановления и другие решения субъектов Федерации по пенитенциарным вопросам не являются источниками уголовноисполнительного права, а могут рассматриваться лишь как акты о применении норм права.

Исходной базой законодательства об исполнении наказаний выступают общепризнанные принципы и нормы международного права (всего их более 201).

Другими важными источниками уголовно-исполнительного законодательства являются Конституция РФ, Уголовный (УК) и Уголовноисполнительный кодексы РФ (УИК РФ).

В соответствии со ст. 2 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации состоит из указанного кодекса и других федеральных законов.

В общей сложности в настоящее время имеется более 20 федеральных законов уголовно-исполнительного, а также комплексного, междисциплинарного характера.

В соответствии со ст. 4 УИК РФ к источникам уголовноисполнительного права относят также основанные на законе нормативные правовые акты высших федеральных органов исполнительной власти (подзаконные акты).

К их числу принадлежат указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ в области борьбы с преступностью в целом и в уголовно-исполнительной сфере.

Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих (например, в дисциплинарных частях) осуществляется с помощью актов военно-административного характера, в том числе общевоинских уставов.

Все локальные нормативные акты, издаваемые, например, начальниками конкретных учреждений уголовно-исполнительной системы, не принадлежат к числу источников уголовно-исполнительного права, а представляют собой акты о применении норм права.

Самостоятельность уголовно-исполнительного права как отрасли отечественного права определяется специфическим предметом регулирования, методами правового регулирования и самостоятельной, частично кодифицированной, иерархически выстроенной системой нормативных актов.

Классификация источников уголовно исполнительного права Применительно к уголовно-исполнительному праву РФ выделяют такие виды источников:

1. Международные правовые акты.

В ст. 3 УИК РФ говорится, что уголовно-исполнительное законодательство РФ учитывает международные правовые акты и договоры Российской Федерации, относящиеся к исполнению наказаний и обращению с осужденными, в соответствии с экономическими и социальными возможностями.

Среди них наиболее важными являются следующие: принятые ООН Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955); Европейские тюремные правила (1987); Основные принципы обращения с заключенными (1990) и др.

2. Конституция Российской Федерации — основной, фундаментальный источник уголовно-исполнительного права обладает высшей юридической силой и прямым действием на всей территории Российской Федерации.

3. Федеральные конституционные законы.

ФКЗ «0 судебной системе Российской Федерации» раскрывает обязательность судебных постановлений, на основании которых в соответствии со ст. 7 УИК РФ исполняется наказание.

4. Федеральные законы.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ — основной правовой акт, регулирующий исполнение всех видов уголовных наказаний.

Остальные нормативные акты только дополняют и развивают его отдельные положения.

5. Указы Президента РФ.

Например, «О реформировании уголовно-исполнительной системы» от 13.10.2004 г.

6. Постановления Правительства РФ.

7. Нормативно правовые акты федеральных органов исполнительной власти.

8. Постановления высших судов.

Данные акты не являются нормативными и направлены на толкование и разъяснение смысла уголовно-исполнительного законодательства, но не на создание новых норм.

9. Судебная практика тоже не является источником уголовноисполнительного права.

Но она имеет огромное значение для выработки единообразного понимания и применения уголовно-исполнительного законодательства судебными органами.

Таблица основных отраслей права РФ

Право

Содержание правовой отрасли

Конституционное (государственное)

Регулирует социально-значимые общественные отношения, основной источник это Конституция РФ.

Административное

Связано с осуществлением исполнительной власти.

Гражданское

Регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения субъектов права.

Земельное

Предметом регулирования являются правовые отношения, связанные с землей.

Семейное

Посвящено рассмотрению проблем, связанных с брачно-семейными правоотношениями.

Трудовое

Рассматривает отношения, возникающие в процессе трудовой деятельности.

Уголовное

Предусматривает порядок отнесения деяний к правонарушениям, порядок наступления ответственности за их совершение.

Финансовое

Регулирует отношения, складывающие­ся в процессе финансовой деятельности государства.

Гражданско- процессуальное

Регулирует порядок судопроизводства по граж­данским делам.

Международное

Регулирует межгосударственные отношения, принципы поведения государств на международной арене.

↑сЦНКНБМНЕ ОПЮБН ЙЮЙ СВЕАМЮЪ ДХЯЖХОКХМЮ

сЦНКНБМНЕ ОПЮБН ЙЮЙ СВЕАМЮЪ ДХЯЖХОКХМЮ ЪБКЪЕРЯЪ ЯЮЛНЯРНЪРЕКЭМШЛ Х НАЪГЮРЕКЭМШЛ ОПЕДЛЕРНЛ Б ОПНЦПЮЛЛЕ БШЯЬЕЦН ЧПХДХВЕЯЙНЦН НАПЮГНБЮМХЪ. й НЯМНБМШЛ СЦНКНБМН-ОПЮБНБШЛ ЙСПЯЮЛ НРМНЯЪРЯЪ нАЫЮЪ ВЮЯРЭ Х нЯНАЕММЮЪ ВЮЯРЭ.  оНЛХЛН ЩРНЦН НАЪГЮРЕКЭМШЛХ ЪБКЪЧРЯЪ ЯОЕЖХЮКЭМШЕ ЙСПЯШ, ОПЕДМЮГМЮВЕММШЕ ДКЪ СЦКСАКЕММНЦН ХГСВЕМХЪ НРДЕКЭМШУ МЮОПЮБКЕМХИ СЦНКНБМНЦН ОПЮБЮ. оЕПЕД ЯРСДЕМРЮЛХ- ЧПХЯРЮЛХ ЯРЮБЪРЯЪ ГЮДЮВХ СЯБНЕМХЪ Б УНДЕ ХГСВЕМХЪ ХЯРНПХХ СЦНКНБМНЦН ОПЮБЮ, ОНМЪРХЪ Х НЯМНБМШУ ОПХГМЮЙНБ ОПЕЯРСОКЕМХИ, НЯМНБЮМХИ ЙПХЛХМЮКХГЮЖХХ Х ОЕМЮКХГЮЖХХ, ГЮЙНМНДЮРЕКЭМНИ РЕУМХЙХ, ОНМЪРХЪ, НЯМНБЮМХИ СЦНКНБМНИ НРБЕРЯРБЕММНЯРХ Х НЯБНАНФДЕМХЪ НР МЕЕ, СВЕМХЪ Н БХМЕ, ЯСАЗЕЙРЕ ОПЕЯРСОКЕМХЪ, МЮЙЮГЮМХЪ Х ДП.

Предмет уголовного права

Различают предмет уголовного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 

Предмет уголовного права как отрасли представляет собой общественные отношения, которые возникают в связи с совершением и по поводу совершения деяния и предусмотрены уголовным законом.  

Предмет уголовного права как науки – это закономерности и научные понятия уголовно-правового регулирования, которые обнаруживаются в результате анализа законотворческой, правоприменительной и теоретической деятельностью. 

Предмет уголовного права как учебной дисциплины представляет собой определения институтов и норм уголовного права, а также основные положения теории, которые получили отражение в законотворческой, научной и правоприменительной деятельности. 

Таким образом, предмет уголовного права заключает в себе то, что регулируется, охраняется отраслью, изучается учебной дисциплиной и исследуется наукой уголовного права. 

Особенности уголовного права разных стран мира

В Германии сам по себе побег из тюрьмы не является уголовным преступлением. Хотя без неприятных последствий всё равно не обойтись.

Уголовное право каждого государства отличается определённой спецификой. Тем не менее можно выделить особенности, характерные для конкретных семей. В отношении континентальной речь будет идти о следующем:

  • кодификация;
  • абстрактный характер конкретных норм;
  • запрет или же ограничение судебного правотворчества, то есть понятие судебного прецедента в уголовном праве отсутствует;
  • нет или почти нет юридических фикций (юридическая фикция – это особый приём законотворчества, при котором известный несуществующий факт признаётся существующим или наоборот, например, погашение судимости по истечении определенного срока, то есть законом определяется, что лицо, в действительности совершившее преступление, признается при определенных условиях его не совершившим).

К континентальной системе праваэтой семье относится большинство стран Африки, континентальной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки. Страны бывшего СССР тоже включены в данную группу.

Для англо-американской правовой системы в отношении уголовного права характерно:

  • прецедентное право;
  • казуистический характер норм;
  • слабая распространённость кодексов;
  • большое количество юридических фикций.

В эту группу входит Великобритания и почти все англоязычные страны.

В отдельную категорию нужно выделить государства с мусульманским правом. Для него характерно:

  • использование религиозных норм в качестве основного источника уголовного права
  • криминализация аморальных проступков;
  • суровые наказания, в том числе и телесные, неприемлемые с точки зрения нарушения основных права и свобод человека и гражданина;
  • первоочерёдное значение имеет нарушение религиозных норм.

Нужно отметить, что к данной системе права относятся не все мусульманские страны, а только некоторые из них, где до сих пор действует шариат. Это Судан, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и ряд других.

Также большинство специалистов выделяют семью обычного права. Для неё в плане уголовной отрасли присуще следующее:

  • отсутствие конкретного источника, то есть регулируется всё обычаем;
  • защита ценностей и самого факта существования семьи, рода и племени;
  • оформление процессуальных обрядов в сверхъестественную подоплёку.

Такое уголовное право характерно для ряда стран Азии, Африки, а также для аборигенов Австралии. В чистом виде данная правовая семья в современном мире уже практически не встречается. Однако отдельные элементы до сих пор можно обнаружить в перечисленных странах.

Предмет уголовного права

Определение 2

Предметом уголовного права являются общественные отношения уголовно-правового характера, которые рождаются из юридического факта – совершения преступного деяния.

Выделяется три вида уголовно-правовых отношений, которые в совокупности образуют предмет уголовного права: охранительные, общепредупредительные, регулятивные. Другие правовые отрасли данные правоотношения не регулируют.

Охранительные правоотношения появляются в связи с совершением преступления. Субъекты наделены взаимными правами и обязанностями. Это лицо, совершившее преступление и следственные органы и суд.

Общепредупредительные отношения возникают при удержании субъекта от преступного деяния посредством угрозы наказания, которая определена нормами.

Регулятивные отношения возникают относительно тех прав граждан, которые направлены на причинение вреда при необходимости и исключают преступное деяние.